Доказательственное право

 «В уголовном процессе истину нельзя считать  достигнутой, если она необоснованна.»2

С точки зрения закона, презумпции невиновности следует, что:

а) подсудимый считается невиновным, пока его виновность  в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда;

б) подсудимый не обязан доказывать свою невиновность;

в) бремя доказывания обвинения и опровержения доводов подсудимого лежит на стороне обвинения;

г) все сомнения в виновности подсудимого которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу подсудимого;

д) обвинительный приговор не может быть основан на предположениях (ст.49 Конституции РФ и ст.14 УПК РФ).

«Для государственного обвинителя это означает, что он в суде должен доказать виновность лица  вне всяких сомнений и предположений, обеспечивая при этом согласно ч.4 ст.37 УПК РФ законность и обоснованность обвинения в суде и, таким образом способствуя установлению судом истины. Если же обвинение основывается на сомнениях и предположениях о виновности подсудимого, то оно незаконно и не обоснованно, а значит, не может идти и речи о способствовании прокурором установлению судом истины.»1

С точки зрения закона в содержание истины, к достижению которой призван стремиться прокурор в суде, следует отнести правильное установление им фактических обстоятельств дела и правильную квалификацию преступления.

_________________________

1 Кудрявцев В.Л. Проблемы установления истины через механизм доказывания в контексте деятельности государственного обвинителя в суде//Журнал российского права, 2006, №2 Справочная правовая система «Консультант Плюс».

2  Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс: Учебник М.: Эксмо, 2005, стр.163.


Что же касается меры наказания, мы видим, что она не входит в содержание истины с точки зрения закона, но, как вытекает из ст.383 УПК РФ, она относится к категории справедливости.

«Для достижения истины в суде государственному обвинителю целесообразно идти путем всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела – об этом говорят и научные исследования, и практический опыт. Для государственного обвинителя в суде требование:

а) всесторонности означает, что он должен исследовать все возможные по делу версии, не только версию(и) обвинения, но и версию(и) защиты;

б) полноты означает, что он должен собрать и исследовать все доказательства, устанавливающие как виновность подсудимого, так и «констатирующие отсутствие события или состава преступления, либо недоказанность участия обвиняемого в совершении преступления и при этом исчерпаны все» предусмотренные  уголовно - процессуальным законом возможности для собирания доказательств;

в) объективности означает, что он должен одинаково, без предубеждения, предвзятости и только  на основании закона исследовать как обвинительные, так и оправдательные доказательства.»2

Законность и обоснованность обвинения в суде проблематично поставить под сомнение стороне защиты лишь в том случае, когда государственный обвинитель при доказывании использует относимые, допустимые, достоверные обвинительные доказательства, и в совокупности все они – достаточное основание, чтобы версия обвинения нашла свое отражение в обвинительном приговоре суда.

_________________

1 Кудрявцев В.Л. Проблемы установления истины через механизм доказывания в контексте деятельности государственного обвинителя в суде//Журнал российского права, 2006, №2 Справочная правовая система «Консультант Плюс».

2 Там же.

Существует мнение, что «истина установлена тогда, когда правильно установлены значимые для дела факты, деяние правильно квалифицированно и назначена соответствующая содеянному мера наказания»1. Другое мнение: в содержании истины входит лишь правильное установление фактических обстоятельств и верная юридическая квалификация. Однако установление фактических обстоятельств дела производится с помощью доказательств на основе принципов уголовно – процессуального права («информационное доказывание»). Квалификация же осуществляется на основе норм и принципов уголовного права и производится не при помощи доказательств, а логическим путем («логическое доказывание»), поэтому третья позиция заключается в том, что «в содержание истины входит только соответствие знаний фактическим обстоятельствам дела»2. Данная позиция представляется правильной.

Таким образом, познание в уголовном процессе (уголовно - процессуальное познание или доказывание) – основывающаяся на общих закономерностях познания и урегулированная уголовно – процессуальным законом (доказательственное право) деятельность компетентного должностного лица, направленная на установление фактов и обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.

Итак, установить истину в уголовном процессе означает познать полно, всесторонне и объективно все обстоятельства, подлежащие установлению по делу в соответствии с тем, как они имели место в действительности. Установление истины – задача любых типов уголовного процесса, однако средства её установления, а также критерии достижения – принципиально различны.______________

1 Мухин И.И. Объективная истина и некоторые вопросы оценки судебных доказательств при осуществлении правосудия. Л., 1971, стр.53.

2 Кузнецов Н.П., Кокарев Л.Д. Уголовный процесс: доказательства и доказывание, Воронеж, 1995, стр. 38.


3.Основные пути совершенствования доказательственного права в современной России.


Одна из проблем последних десятилетий в области законотворчества и правоприменения – осуществление реформ без достаточной теоретической и методологической основы. Подтверждением этому является совершенствование современного уголовно – процессуального законодательства, осуществляемого с 1991 года. Сама необходимость реформы уголовного процесса, а также ее основные направления получили надлежащее теоретическое обоснование. Что же касается процесса совершенствования законодательства, т.е. конкретных действий по осуществлению реформы уголовного судопроизводства, то они стали показателем того, что наука и законотворческий процесс чаще всего идут по параллельным (и, следовательно, не пересекающимся) курсам.

Венцом судебной реформы в области уголовного судопроизводства стал  Уголовно – процессуальный кодекс РФ вступивший в силу с 1 июля 2002 года. Нельзя отрицать того, что в значительной части УПК РФ, с одной стороны, усовершенствовал уголовный процесс: учтены практически все постановления и определения Конституционного Суда РФ по вопросам уголовно – процессуальной деятельности, усилены гарантии охраны прав и свобод человека, расширены возможности обвиняемого (подозреваемого) защищаться от уголовного преследования, предусмотрено применение мер безопасности в отношении свидетеля (потерпевшего) и др., хотя отдельные положения УПК РФ стали некоторой неожиданностью по причине недостаточной обоснованности предшествующим научным разработкам. С другой стороны, на протяжении 40 лет учеными путем глубоких и всесторонних исследований с учетом нужд и потребностей практики выявлялись недостатки закона и предлагались пути его совершенствования. К сожалению, в новом УПК РФ эти рекомендации реализованы не в полном объеме. Вместе с тем коррекции подвергнуты нормы, которые были вполне приемлемы с точки зрения решения задач уголовного судопроизводства.

По мнению авторов, «законотворческий процесс оказался не в полной мере методологически состоятельным. Положения о методологии как учения о методах являются отправной точкой отсчета, исходной и обязательной платформой любого вида теоретической и, как следствие, практической деятельности. Использование в законотворческом процессе передовых научных достижений, теоретически выверенных и апробированных конструкций, знаний о закономерностях и специфике взаимодействия субъектов в той или иной сфере деятельности, устоявшихся и общепризнанных терминов – необходимое условие создание любого дееспособного нормативного акта.»1

Ряд вопросов возникает в части современного доказательственного права, теории доказательств – «центрального узла всей системы судопроизводства, души всего уголовного процесса, начала движущего, образующего, статьи процесса самой существенной…»2

Так, в УПК РФ усовершенствовано понятие доказательства, длительное время инициировавшее жаркие научные дискуссии. Согласно ч.1 ст.75 УПК доказательствами являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, предусмотренном УПК, устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Как правильное решение следует оценить, что в УПК предусмотрено то, что доказательства – прежде всего сведения, сведения о фактах, а не «фактические данные», как определялось в ранее действовавшем законе. Понятие «фактические данные» трактовалось учеными не

___________________________

1 Григорьев В.Н., Победкин А.В. О методологии совершенствования доказательственного права /Государство и право, 2003, №10 стр.55.

2 Спасович В.Д. О теории  судебно – уголовных доказательств в связи с судоустройством и судопроизводством. М., 2001, стр.4

однозначно: либо как сведения о фактах, либо как сами факты (обстоятельства), дающие ответы на вопросы, разрешаемые в уголовном процессе.

«Конечно, методологически несостоятельны взгляды на доказательство как на процессуально оформленные сообщения, а также документы или другие предметы, которые правомерно использовались в судопроизводстве для установления фактов, учитываемых при вынесении процессуальных решений, в особенности приговоров. При данном подходе игнорируется такое необходимое свойство доказательств, как относимость, и, кроме того, предметы и документы лишь тогда имеют какое – либо значение, если в ходе процессуального доказывания можно оперировать какими – либо сведениями о них, позволяющими сформировать знание о предмете доказывания.»1

Вместе с тем возможности совершенствования законодательной дефиниции доказательства не исчерпаны. Так, подчеркивая, что доказательствами являются любые сведения, не основе которых в порядке, определенном законодательством, устанавливаются значимые для дела обстоятельства, законодатель не указывает на то, что эти сведения сами должны быть получены с соблюдением процессуальной формы. В противном случае они просто не являются доказательствами. Таким образом, в определение доказательства необходимо заложить его неотъемлемое свойство – допустимость.

Представляется, что и в определении обстоятельств, подлежащих установлению по делу, законодатель основывается на теоретически небесспорной позиции. Так, ч.1ст.74 УПК РФ определяет, что на основе доказательств устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В теории уголовного процесса

Страницы: 1, 2, 3, 4



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать